侵犯商標權(quán)訴訟主張?zhí)崞甬斒氯耸欠褚袚穸ū豢匦袨榘咐治?/h1>
更新時間:2022-01-11 17:44:06
分享到:
106
點贊
在任何消費者混淆是可能的情況下,沒有任何使用能被承認為正當,而且盡管地區(qū)法院并未直接處理舉證負擔問題,它似乎在表明沒有消費者混淆的情況下判決KP勝訴,我們準予KP請求的調(diào)卷令,就可能混淆對商標侵權(quán)指控的正當使用抗辯的意義,以及基于那種理由證明其使用不可能導(dǎo)致消費者混淆的理由而抗辯的當事人的義務(wù),下面和公司寶小編一起來了解下侵犯商標權(quán)訴訟案例分析吧!
侵犯商標權(quán)訴訟主張?zhí)崞甬斒氯耸欠褚袚穸ū豢匦袨榘咐治?/b>
KP Permanent Make-up Inc.v.Lasting Impression Inc Supreme Court of the United States,328 F.3d 1061(2004)
Souter法官:
這里的問題是,對侵犯商標權(quán)訴訟主張?zhí)崞鸬暮侠硎褂玫姆ǘǚe極抗辯的當事人是否要承擔否定被控行為,會使消費者混淆受影響的商品或服務(wù)的來源的任何可能性的舉證責任。我們認為不需要。
本案中每一方當事人都銷售紋繡,一種皮下注射的顏料和液體的混合物,目的是掩蓋傷疤和修飾天然膚色,每一方當事人都在市場營銷和銷售其產(chǎn)品時使用某種變體的"micro color的詞。申訴人KP Permanent Make-Up,Inc.(以下簡稱"KP")宣稱自1990或1991年就在廣告?zhèn)鲉?、?991年就在顏料瓶上使用這個單一詞的變體。被申訴人Lasting Impression I,Inc.及其被許可人McN International,Inc.(以下合稱"Lasting")否認KP那么早開始使用這個詞,但是,為當前的意圖,我們承認KP的陳述為真實的;地區(qū)法院和上訴法院也都這么認為,而爭議事實并不影響我們對這個問題的解決。1992年,Lasting向美國專利商標局申請包含"Micro Colors"這個詞的商標注冊,該詞是黑色方塊中由一根綠色柱體分開的白色字母。專利商標局于1993年注冊給Lasting,而1999年注冊成為不可否認的。
也是在1999年,KP制作了一種10頁的廣告小冊子,上面使用了一個大的打印字體的"microcolor",激起了Lasting要求KP停止使用該術(shù)語。相反,KP在加利福尼亞中區(qū)法院對Lasting提起了訴訟,基于不只一個理由尋求它的"microcolor"文字并不侵犯Lasting所主張的獨占權(quán)的宣告性判決。Lasting提起了反訴,和其他事情一起主張KP侵犯了"Micro Colors"的商標權(quán)。
KP在侵權(quán)反訴中基于正當使用的法定積極抗辯尋求即決判決。在裁決Lasting已經(jīng)容許KP使用這個術(shù)語描述其商品而不是作為一個商標之后,地區(qū)法院認為,KP行為正當且具有善意,因為不可爭議的事實表明KP在Lasting采用這兩個詞的復(fù)數(shù)形式作為商標之前就已經(jīng)連續(xù)地使用"microcolor"這個術(shù)語。在并未調(diào)查這種行為是否可能導(dǎo)致混淆的情況下,地區(qū)法院得出結(jié)論說,KP已經(jīng)完成其根據(jù)《蘭哈姆法》第115(b)(4)條的積極抗辯并在Lasting的侵權(quán)訴訟主張中作出 KP勝訴的即決判決。
在上訴中,第九巡回上訴法院認為,地區(qū)法院沒有深入探究部分消費者就KP的商品的來源可能混淆的問題就處理合理使用抗辨而犯了錯。上訴法院認為,在任何消費者混淆是可能的情況下,沒有任何使用能被承認為正當,而且盡管地區(qū)法院并未直接處理舉證負擔問題,它似乎在表明沒有消費者混淆的情況下判決KP勝訴("因此,KP只能從正當使用抗辯中獲益,如果KP對'micro color'這個術(shù)語的使用和Lasting的商標之間不存在混淆可能性的話")。由于上訴法院裁決,根據(jù)該法院評估混淆可能性的8因素測試存在著相關(guān)的有爭議的重要事實,上訴法院推翻了即決判決而要求審查該案。
我們準予KP請求的調(diào)卷令,就可能混淆對商標侵權(quán)指控的正當使用抗辯的意義,以及基于那種理由證明其使用不可能導(dǎo)致消費者混淆的理由而抗辯的當事人的義務(wù),以處理上訴法院之間的分歧。我們現(xiàn)在取消上訴法院的判決。
II--A
《1946年商標法》(即以其主要支持者而著名的《蘭哈姆法》)規(guī)定,貿(mào)易或服務(wù)商標的使用者有機會向?qū)@虡司肿浴H绻撟越酉聛頋M足包括繼續(xù)使用連續(xù)5年的進一步條件,"商業(yè)中使用這種注冊商標指示注冊中規(guī)定的商品的來源的權(quán)利"就"將是不可否認的,除了列明的特定例外之外"。
當"這種使用可能導(dǎo)致混淆、或者導(dǎo)致錯誤,或者欺詐"時,注冊商標所有人(不管是否不可否認)有權(quán)針對商業(yè)中模仿該商標的人提起民事訴訟。盡管不可否認的注冊是"注冊人商業(yè)中使用該商標的獨占權(quán)的結(jié)論性證據(jù)",原告要勝訴仍然要提供"《蘭哈姆法》第32條定義的侵權(quán)的證據(jù)"。像剛解釋的那樣,那要求證明被告的實際行為可能在消費者頭腦中產(chǎn)生關(guān)于相關(guān)商品或服務(wù)來源的混淆。當理解一方當事人可用的積極正當使用抗辯的進一步規(guī)定的相關(guān)部分時,必須記住原告的這種舉證責任,該方當事人"對被指控為侵權(quán)的名稱、術(shù)語或圖案的使用是一種善意的、描述性的和正當使用的只為描述該方當事人的產(chǎn)品或服務(wù)或其地理來源的使用,而不是作為商標使用"。
有兩點是明顯的?!短m哈姆法》第33條(b)款將證明混淆可能性的舉證責任分配給了指控侵權(quán)的當事人,即使當其依賴一種不可否認的注冊時也是這樣。而國會在確定《蘭哈姆法》第33條(b)款(4)項的正當使用抗辯的要素時沒有提到任何混淆可能性。
從這些文本確定的點出發(fā),很難說主張合理使用抗辯必須承擔否定混淆的舉證責任。似乎可信的是,國會在《蘭哈姆法》第32條并非打算使用"可能導(dǎo)致混淆或者導(dǎo)致錯誤或者欺詐"這種描述性的短語以描述商標所有人證明消費者混淆的可能性的條件,而是打算依賴《蘭哈姆法》第33條(b)款(4)項中簡短起草的"正當?shù)厥褂?這個短語以表示給被告否認混淆的舉證責任。"在國會將某特定語言包括進某法規(guī)的某一條而在同一法規(guī)的另一條中省略它的情況下,通常推定國會在這種根本不同的包括或者排除中是有意和有目的地如此做。"
我們在Lasting的建議中也沒有發(fā)現(xiàn)更多說服力,其建議是第33條(b)款(4)項的"正當使用"是對反不正當競爭普通法中發(fā)展出的混淆可能性測試間接包含。Lasting肯定是正確的,即某些不正當競爭案件會強調(diào)另一個人在進行貿(mào)易時使用一個術(shù)語散播混淆時走得太遠,而或者禁止這種使用或者命令被告包含一種棄權(quán)聲明。但是,不正當競爭普通法也容忍包含于另一個人的商標之中的詞的描述性使用產(chǎn)生的某種程度的混淆。當這些案件和將消費者混淆的可能性考慮為決定某種使用是否正當時的一種因素相一致時,它們并不代表這樣的命題,即混淆的評估本身就可能是決定性的。的確,任何人都不可能繞開它們,任何抗辯都有完全否定混淆可能性的舉證責任。
最后,對侵權(quán)訴訟中的典型訴訟進程的觀察清楚表明施加給被告證明不混淆的舉證責任的不連貫性。如果某原告成功地確立包括消費者混淆可能性的要素的商標侵權(quán)的表面證據(jù),被告可以提供反駁證據(jù)以削弱原告在這個(或任何)要素上的證據(jù)的效力,或者提起阻止救濟的積極抗辯,即使表面證據(jù)情況是完好的,還可以兩者兼做。但是給予被告積極表明原告在證明某些要素(就像混淆)時不可能成功的抗辯是沒有意義的。被告所需要做的全部不過是使原告在那一點上已經(jīng)承擔舉證責任的事實裁決不具說服力。當不可知論發(fā)揮作用時,被告不需要法院的真正相信。換句話說,只在當原告已經(jīng)用優(yōu)勢證據(jù)表明了可能混淆的時候,被告才可能需要積極抗辯,但是根據(jù)Lasting的理論,被告在這種情況下將會被預(yù)先處理。"它不合邏輯地主張,在抗辯變得相關(guān)的唯一情況下也不能主張抗辯。"當對原告的混淆觀點純粹反駁將使被告有權(quán)勝訴時,提供不存在混淆加善意的積極抗辯是沒有意義的,不管是否是善意的。
通過主張這種"古怪"(oddity)反映了作為歷史問題的正當使用抗辯的"發(fā)育不全"特征,Lasting試圖為這種積極抗辯觀念的反常找借口。Lasting主張,由于正是1988年國會補充了不可否認的商標所有人的獨占權(quán)"服從于侵權(quán)證明"的明確規(guī)定,在1988年之前,不存在商標所有人證明混淆可能性的條件。這種觀點認為,在1988年之前,就可能混淆的問題要求被告在基于合理使用理由而抗辯時證明混淆的不存在是合理的。當1988年《商標法》使商標所有人承擔證明可能混淆的義務(wù)時,這種修改并不能夠緩解合理使用的被告的突然奇怪的證明不存在混淆的舉證責任,這種混淆是原告在一開始就應(yīng)該證明的新的舉證責任。
但是這種解釋不能成立。不僅僅是那將是高度可疑的,使得《蘭哈姆法》第33條(b)款(4)項成為多余和無意義。該論點的主要問題是其錯誤的前提:Lasting的不可否認的商標的所有人在1988年之前不需要證明混淆可能性的假定是錯誤的。
可能性的條件,而是打算依賴《蘭哈姆法》第33條(b)款(4)項中簡短起草的"正當?shù)厥褂?這個短語以表示給被告否認混淆的舉證責任。"在國會將某特定語言包括進某法規(guī)的某一條而在同一法規(guī)的另一條中省略它的情況下,通常推定國會在這種根本不同的包括或者排除中是有意和有目的地如此做。"
我們在Lasting的建議中也沒有發(fā)現(xiàn)更多說服力,其建議是第33條(b)款(4)項的"正當使用"是對反不正當競爭普通法中發(fā)展出的混淆可能性測試間接包含。Lasting肯定是正確的,即某些不正當競爭案件會強調(diào)另一個人在進行貿(mào)易時使用一個術(shù)語散播混淆時走得太遠,而或者禁止這種使用或者命令被告包含一種棄權(quán)聲明。但是,不正當競爭普通法也容忍包含于另一個人的商標之中的詞的描述性使用產(chǎn)生的某種程度的混淆。當這些案件和將消費者混淆的可能性考慮為決定某種使用是否正當時的一種因素相一致時,它們并不代表這樣的命題,即混淆的評估本身就可能是決定性的。的確,任何人都不可能繞開它們,任何抗辯都有完全否定混淆可能性的舉證責任。
最后,對侵權(quán)訴訟中的典型訴訟進程的觀察清楚表明施加給被告證明不混淆的舉證責任的不連貫性。如果某原告成功地確立包括消費者混淆可能性的要素的商標侵權(quán)的表面證據(jù),被告可以提供反駁證據(jù)以削弱原告在這個(或任何)要素上的證據(jù)的效力,或者提起阻止救濟的積極抗辯,即使表面證據(jù)情況是完好的,還可以兩者兼做。但是給予被告積極表明原告在證明某些要素(就像混淆)時不可能成功的抗辯是沒有意義的。被告所需要做的全部不過是使原告在那一點上已經(jīng)承擔舉證責任的事實裁決不具說服力。當不可知論發(fā)揮作用時,被告不需要法院的真正相信。換句話說,只在當原告已經(jīng)用優(yōu)勢證據(jù)表明了可能混淆的時候,被告才可能需要積極抗辯,但是根據(jù)Lasting的理論,被告在這種情況下將會被預(yù)先處理。"它不合邏輯地主張,在抗辯變得相關(guān)的唯一情況下也不能主張抗辯。"當對原告的混淆觀點純粹反駁將使被告有權(quán)勝訴時,提供不存在混淆加善意的積極抗辯是沒有意義的,不管是否是善意的。
通過主張這種"古怪"(oddity)反映了作為歷史問題的正當使用抗辯的"發(fā)育不全"特征,Lasting試圖為這種積極抗辯觀念的反常找借口。Lasting主張,由于正是1988年國會補充了不可否認的商標所有人的獨占權(quán)"服從于侵權(quán)證明"的明確規(guī)定,在1988年之前,不存在商標所有人證明混淆可能性的條件。這種觀點認為,在1988年之前,就可能混淆的問題要求被告在基于合理使用理由而抗辯時證明混淆的不存在是合理的。當1988年《商標法》使商標所有人承擔證明可能混淆的義務(wù)時,這種修改并不能夠緩解合理使用的被告的突然奇怪的證明不存在混淆的舉證責任,這種混淆是原告在一開始就應(yīng)該證明的新的舉證責任。
但是這種解釋不能成立。不僅僅是那將是高度可疑的,使得《蘭哈姆法》第33條(b)款(4)項成為多余和無意義。該論點的主要問題是其錯誤的前提:Lasting的不可否認的商標的所有人在1988年之前不需要證明混淆可能性的假定是錯誤的。
對于“侵犯商標權(quán)訴訟主張?zhí)崞甬斒氯耸欠褚袚穸ū豢匦袨榘咐治觥比绻€有其他不了解,或者需要申請注冊商標的,可以關(guān)注公司寶或者掃以下二維碼進行更詳細了解!公司寶提供商標服務(wù)、工商注冊、ICP許可證等業(yè)務(wù)辦理,公司寶擁有15年豐富經(jīng)驗,受到廣大公司的喜愛,是您找尋企業(yè)服務(wù)辦理的不二選擇!
相關(guān)推薦:
大眾公司與百度商標侵權(quán)糾紛案關(guān)于商標侵權(quán)行為的認定
東鵬陶瓷集團訴諾可可藝術(shù)磚公司侵犯商標權(quán)糾紛案例分析
侵犯商標權(quán)的抗辯事由關(guān)于商標權(quán)用盡與平行進口
標簽:
商標權(quán)訴訟
侵犯商標權(quán)案例分析
版權(quán)聲明:本站(m.888wo.cn)刊載的所有內(nèi)容【包括但不限于文字、圖片、視頻和音頻等】所有權(quán)均歸公司寶官網(wǎng),未經(jīng)作者許可,任何人不得摘編、轉(zhuǎn)載等,如有發(fā)現(xiàn),違者必究!本文部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如有涉及侵權(quán),請?zhí)峁┫嚓P(guān)證明,可聯(lián)系我們進行刪除。
在任何消費者混淆是可能的情況下,沒有任何使用能被承認為正當,而且盡管地區(qū)法院并未直接處理舉證負擔問題,它似乎在表明沒有消費者混淆的情況下判決KP勝訴,我們準予KP請求的調(diào)卷令,就可能混淆對商標侵權(quán)指控的正當使用抗辯的意義,以及基于那種理由證明其使用不可能導(dǎo)致消費者混淆的理由而抗辯的當事人的義務(wù),下面和公司寶小編一起來了解下侵犯商標權(quán)訴訟案例分析吧!
侵犯商標權(quán)訴訟主張?zhí)崞甬斒氯耸欠褚袚穸ū豢匦袨榘咐治?/b>
KP Permanent Make-up Inc.v.Lasting Impression Inc Supreme Court of the United States,328 F.3d 1061(2004)
Souter法官:
這里的問題是,對侵犯商標權(quán)訴訟主張?zhí)崞鸬暮侠硎褂玫姆ǘǚe極抗辯的當事人是否要承擔否定被控行為,會使消費者混淆受影響的商品或服務(wù)的來源的任何可能性的舉證責任。我們認為不需要。
本案中每一方當事人都銷售紋繡,一種皮下注射的顏料和液體的混合物,目的是掩蓋傷疤和修飾天然膚色,每一方當事人都在市場營銷和銷售其產(chǎn)品時使用某種變體的"micro color的詞。申訴人KP Permanent Make-Up,Inc.(以下簡稱"KP")宣稱自1990或1991年就在廣告?zhèn)鲉?、?991年就在顏料瓶上使用這個單一詞的變體。被申訴人Lasting Impression I,Inc.及其被許可人McN International,Inc.(以下合稱"Lasting")否認KP那么早開始使用這個詞,但是,為當前的意圖,我們承認KP的陳述為真實的;地區(qū)法院和上訴法院也都這么認為,而爭議事實并不影響我們對這個問題的解決。1992年,Lasting向美國專利商標局申請包含"Micro Colors"這個詞的商標注冊,該詞是黑色方塊中由一根綠色柱體分開的白色字母。專利商標局于1993年注冊給Lasting,而1999年注冊成為不可否認的。
也是在1999年,KP制作了一種10頁的廣告小冊子,上面使用了一個大的打印字體的"microcolor",激起了Lasting要求KP停止使用該術(shù)語。相反,KP在加利福尼亞中區(qū)法院對Lasting提起了訴訟,基于不只一個理由尋求它的"microcolor"文字并不侵犯Lasting所主張的獨占權(quán)的宣告性判決。Lasting提起了反訴,和其他事情一起主張KP侵犯了"Micro Colors"的商標權(quán)。
KP在侵權(quán)反訴中基于正當使用的法定積極抗辯尋求即決判決。在裁決Lasting已經(jīng)容許KP使用這個術(shù)語描述其商品而不是作為一個商標之后,地區(qū)法院認為,KP行為正當且具有善意,因為不可爭議的事實表明KP在Lasting采用這兩個詞的復(fù)數(shù)形式作為商標之前就已經(jīng)連續(xù)地使用"microcolor"這個術(shù)語。在并未調(diào)查這種行為是否可能導(dǎo)致混淆的情況下,地區(qū)法院得出結(jié)論說,KP已經(jīng)完成其根據(jù)《蘭哈姆法》第115(b)(4)條的積極抗辯并在Lasting的侵權(quán)訴訟主張中作出 KP勝訴的即決判決。
在上訴中,第九巡回上訴法院認為,地區(qū)法院沒有深入探究部分消費者就KP的商品的來源可能混淆的問題就處理合理使用抗辨而犯了錯。上訴法院認為,在任何消費者混淆是可能的情況下,沒有任何使用能被承認為正當,而且盡管地區(qū)法院并未直接處理舉證負擔問題,它似乎在表明沒有消費者混淆的情況下判決KP勝訴("因此,KP只能從正當使用抗辯中獲益,如果KP對'micro color'這個術(shù)語的使用和Lasting的商標之間不存在混淆可能性的話")。由于上訴法院裁決,根據(jù)該法院評估混淆可能性的8因素測試存在著相關(guān)的有爭議的重要事實,上訴法院推翻了即決判決而要求審查該案。
我們準予KP請求的調(diào)卷令,就可能混淆對商標侵權(quán)指控的正當使用抗辯的意義,以及基于那種理由證明其使用不可能導(dǎo)致消費者混淆的理由而抗辯的當事人的義務(wù),以處理上訴法院之間的分歧。我們現(xiàn)在取消上訴法院的判決。
II--A
《1946年商標法》(即以其主要支持者而著名的《蘭哈姆法》)規(guī)定,貿(mào)易或服務(wù)商標的使用者有機會向?qū)@虡司肿浴H绻撟越酉聛頋M足包括繼續(xù)使用連續(xù)5年的進一步條件,"商業(yè)中使用這種注冊商標指示注冊中規(guī)定的商品的來源的權(quán)利"就"將是不可否認的,除了列明的特定例外之外"。
當"這種使用可能導(dǎo)致混淆、或者導(dǎo)致錯誤,或者欺詐"時,注冊商標所有人(不管是否不可否認)有權(quán)針對商業(yè)中模仿該商標的人提起民事訴訟。盡管不可否認的注冊是"注冊人商業(yè)中使用該商標的獨占權(quán)的結(jié)論性證據(jù)",原告要勝訴仍然要提供"《蘭哈姆法》第32條定義的侵權(quán)的證據(jù)"。像剛解釋的那樣,那要求證明被告的實際行為可能在消費者頭腦中產(chǎn)生關(guān)于相關(guān)商品或服務(wù)來源的混淆。當理解一方當事人可用的積極正當使用抗辯的進一步規(guī)定的相關(guān)部分時,必須記住原告的這種舉證責任,該方當事人"對被指控為侵權(quán)的名稱、術(shù)語或圖案的使用是一種善意的、描述性的和正當使用的只為描述該方當事人的產(chǎn)品或服務(wù)或其地理來源的使用,而不是作為商標使用"。
有兩點是明顯的?!短m哈姆法》第33條(b)款將證明混淆可能性的舉證責任分配給了指控侵權(quán)的當事人,即使當其依賴一種不可否認的注冊時也是這樣。而國會在確定《蘭哈姆法》第33條(b)款(4)項的正當使用抗辯的要素時沒有提到任何混淆可能性。
從這些文本確定的點出發(fā),很難說主張合理使用抗辯必須承擔否定混淆的舉證責任。似乎可信的是,國會在《蘭哈姆法》第32條并非打算使用"可能導(dǎo)致混淆或者導(dǎo)致錯誤或者欺詐"這種描述性的短語以描述商標所有人證明消費者混淆的可能性的條件,而是打算依賴《蘭哈姆法》第33條(b)款(4)項中簡短起草的"正當?shù)厥褂?這個短語以表示給被告否認混淆的舉證責任。"在國會將某特定語言包括進某法規(guī)的某一條而在同一法規(guī)的另一條中省略它的情況下,通常推定國會在這種根本不同的包括或者排除中是有意和有目的地如此做。"
我們在Lasting的建議中也沒有發(fā)現(xiàn)更多說服力,其建議是第33條(b)款(4)項的"正當使用"是對反不正當競爭普通法中發(fā)展出的混淆可能性測試間接包含。Lasting肯定是正確的,即某些不正當競爭案件會強調(diào)另一個人在進行貿(mào)易時使用一個術(shù)語散播混淆時走得太遠,而或者禁止這種使用或者命令被告包含一種棄權(quán)聲明。但是,不正當競爭普通法也容忍包含于另一個人的商標之中的詞的描述性使用產(chǎn)生的某種程度的混淆。當這些案件和將消費者混淆的可能性考慮為決定某種使用是否正當時的一種因素相一致時,它們并不代表這樣的命題,即混淆的評估本身就可能是決定性的。的確,任何人都不可能繞開它們,任何抗辯都有完全否定混淆可能性的舉證責任。
最后,對侵權(quán)訴訟中的典型訴訟進程的觀察清楚表明施加給被告證明不混淆的舉證責任的不連貫性。如果某原告成功地確立包括消費者混淆可能性的要素的商標侵權(quán)的表面證據(jù),被告可以提供反駁證據(jù)以削弱原告在這個(或任何)要素上的證據(jù)的效力,或者提起阻止救濟的積極抗辯,即使表面證據(jù)情況是完好的,還可以兩者兼做。但是給予被告積極表明原告在證明某些要素(就像混淆)時不可能成功的抗辯是沒有意義的。被告所需要做的全部不過是使原告在那一點上已經(jīng)承擔舉證責任的事實裁決不具說服力。當不可知論發(fā)揮作用時,被告不需要法院的真正相信。換句話說,只在當原告已經(jīng)用優(yōu)勢證據(jù)表明了可能混淆的時候,被告才可能需要積極抗辯,但是根據(jù)Lasting的理論,被告在這種情況下將會被預(yù)先處理。"它不合邏輯地主張,在抗辯變得相關(guān)的唯一情況下也不能主張抗辯。"當對原告的混淆觀點純粹反駁將使被告有權(quán)勝訴時,提供不存在混淆加善意的積極抗辯是沒有意義的,不管是否是善意的。
通過主張這種"古怪"(oddity)反映了作為歷史問題的正當使用抗辯的"發(fā)育不全"特征,Lasting試圖為這種積極抗辯觀念的反常找借口。Lasting主張,由于正是1988年國會補充了不可否認的商標所有人的獨占權(quán)"服從于侵權(quán)證明"的明確規(guī)定,在1988年之前,不存在商標所有人證明混淆可能性的條件。這種觀點認為,在1988年之前,就可能混淆的問題要求被告在基于合理使用理由而抗辯時證明混淆的不存在是合理的。當1988年《商標法》使商標所有人承擔證明可能混淆的義務(wù)時,這種修改并不能夠緩解合理使用的被告的突然奇怪的證明不存在混淆的舉證責任,這種混淆是原告在一開始就應(yīng)該證明的新的舉證責任。
但是這種解釋不能成立。不僅僅是那將是高度可疑的,使得《蘭哈姆法》第33條(b)款(4)項成為多余和無意義。該論點的主要問題是其錯誤的前提:Lasting的不可否認的商標的所有人在1988年之前不需要證明混淆可能性的假定是錯誤的。
可能性的條件,而是打算依賴《蘭哈姆法》第33條(b)款(4)項中簡短起草的"正當?shù)厥褂?這個短語以表示給被告否認混淆的舉證責任。"在國會將某特定語言包括進某法規(guī)的某一條而在同一法規(guī)的另一條中省略它的情況下,通常推定國會在這種根本不同的包括或者排除中是有意和有目的地如此做。"
我們在Lasting的建議中也沒有發(fā)現(xiàn)更多說服力,其建議是第33條(b)款(4)項的"正當使用"是對反不正當競爭普通法中發(fā)展出的混淆可能性測試間接包含。Lasting肯定是正確的,即某些不正當競爭案件會強調(diào)另一個人在進行貿(mào)易時使用一個術(shù)語散播混淆時走得太遠,而或者禁止這種使用或者命令被告包含一種棄權(quán)聲明。但是,不正當競爭普通法也容忍包含于另一個人的商標之中的詞的描述性使用產(chǎn)生的某種程度的混淆。當這些案件和將消費者混淆的可能性考慮為決定某種使用是否正當時的一種因素相一致時,它們并不代表這樣的命題,即混淆的評估本身就可能是決定性的。的確,任何人都不可能繞開它們,任何抗辯都有完全否定混淆可能性的舉證責任。
最后,對侵權(quán)訴訟中的典型訴訟進程的觀察清楚表明施加給被告證明不混淆的舉證責任的不連貫性。如果某原告成功地確立包括消費者混淆可能性的要素的商標侵權(quán)的表面證據(jù),被告可以提供反駁證據(jù)以削弱原告在這個(或任何)要素上的證據(jù)的效力,或者提起阻止救濟的積極抗辯,即使表面證據(jù)情況是完好的,還可以兩者兼做。但是給予被告積極表明原告在證明某些要素(就像混淆)時不可能成功的抗辯是沒有意義的。被告所需要做的全部不過是使原告在那一點上已經(jīng)承擔舉證責任的事實裁決不具說服力。當不可知論發(fā)揮作用時,被告不需要法院的真正相信。換句話說,只在當原告已經(jīng)用優(yōu)勢證據(jù)表明了可能混淆的時候,被告才可能需要積極抗辯,但是根據(jù)Lasting的理論,被告在這種情況下將會被預(yù)先處理。"它不合邏輯地主張,在抗辯變得相關(guān)的唯一情況下也不能主張抗辯。"當對原告的混淆觀點純粹反駁將使被告有權(quán)勝訴時,提供不存在混淆加善意的積極抗辯是沒有意義的,不管是否是善意的。
通過主張這種"古怪"(oddity)反映了作為歷史問題的正當使用抗辯的"發(fā)育不全"特征,Lasting試圖為這種積極抗辯觀念的反常找借口。Lasting主張,由于正是1988年國會補充了不可否認的商標所有人的獨占權(quán)"服從于侵權(quán)證明"的明確規(guī)定,在1988年之前,不存在商標所有人證明混淆可能性的條件。這種觀點認為,在1988年之前,就可能混淆的問題要求被告在基于合理使用理由而抗辯時證明混淆的不存在是合理的。當1988年《商標法》使商標所有人承擔證明可能混淆的義務(wù)時,這種修改并不能夠緩解合理使用的被告的突然奇怪的證明不存在混淆的舉證責任,這種混淆是原告在一開始就應(yīng)該證明的新的舉證責任。
但是這種解釋不能成立。不僅僅是那將是高度可疑的,使得《蘭哈姆法》第33條(b)款(4)項成為多余和無意義。該論點的主要問題是其錯誤的前提:Lasting的不可否認的商標的所有人在1988年之前不需要證明混淆可能性的假定是錯誤的。
對于“侵犯商標權(quán)訴訟主張?zhí)崞甬斒氯耸欠褚袚穸ū豢匦袨榘咐治觥比绻€有其他不了解,或者需要申請注冊商標的,可以關(guān)注公司寶或者掃以下二維碼進行更詳細了解!公司寶提供商標服務(wù)、工商注冊、ICP許可證等業(yè)務(wù)辦理,公司寶擁有15年豐富經(jīng)驗,受到廣大公司的喜愛,是您找尋企業(yè)服務(wù)辦理的不二選擇!
相關(guān)推薦:
大眾公司與百度商標侵權(quán)糾紛案關(guān)于商標侵權(quán)行為的認定
東鵬陶瓷集團訴諾可可藝術(shù)磚公司侵犯商標權(quán)糾紛案例分析
侵犯商標權(quán)的抗辯事由關(guān)于商標權(quán)用盡與平行進口
標簽: 商標權(quán)訴訟 侵犯商標權(quán)案例分析